Перемена лиц в обязательстве. Дипломная работа
Рефераты >> Гражданское право и процесс >> Перемена лиц в обязательстве. Дипломная работа

Закон, регламентируя возможность перехода прав в порядке универсального (общего) правопреемства в рамках главы 24 ГК РФ о переменен ли в обязательствах, видимо исходит из того, что переход прав и в этом случае (на основании закона), так же как и при уступке права, должно соблюдаться правило, выраженное в гл. 24 ГК РФ (хотя и не зафиксированное в конкретной норме прав): переход обязательственного права должен быть сопряжен с переменой лиц в обязательстве, с оговоркой «если иное не предусмотрено законом». Рассмотрим ситуацию, когда переход прав при универсальном преемстве не всегда приводит к становлению преемника на место предшественника в существующем на момент преемства обязательстве. Так, для вступления наследника умершего участника, либо образовавшегося в результате реорганизации преемника участника – юридического лица в общество с ограниченной ответственностью уставом общества может быть предусмотрена необходимость согласия других участников; для вступления указанных лиц в полное товарищество согласие других участников требуется законом – п. 2 ст. 78, п. 6 ст. 93 ГК, п. 7 ст. 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Не вступивший в общество (товарищество) наследник, либо образовавшийся в результате реорганизации преемник получает право требовать от соответствующего юридического лица выплаты действительной стоимости доли умершего (реорганизованного) участника в уставном (складочном) капитале общества (товарищества). Это право наследник (образовавшийся в качестве реорганизации преемник) приобретает лишь постольку, поскольку соответствующим обязательственным правом по отношению к юридическому лицу обладал наследодатель (реорганизованное юридическое лицо). Налицо юридическая зависимость права преемника от права праводателя. Иначе говоря, право на получение действительной стоимости доли возникает у наследника (преемника) в результате производного правоприобретения – правопреемства от наследодателя (реорганизованного лица). Подтверждением производного характера приобретенного наследником (преемником) права требования к юридическому лицу служит также норма абз. 2 п. 2 ст. 78 ГК РФ. Однако не вступившие в общество с ограниченной ответственностью (полное товарищество) наследники (преемники) участника общества или товарищества не являются его единственными преемниками. Как следует из п. 3 ст. 78 ГК, преемниками участника товарищества в этом случае будут также все иные участники товарищества: их доли соответственно увеличатся, если иное не предусмотрено учредительным договором (соглашением участников). Иное правило установлено применительно к аналогичной ситуации для обществ с ограниченной ответственностью: преемником участника будет само общество (п. 5 ст. 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью).

Таким образом, обязательственное правоотношение, возникающее между юридическим лицом и его участниками, имеет сложную структуру. В случае, если наследник умершего участника образовавшегося в результате реорганизации преемник участника – юридического лица) в товарищество (общество) войти не может, обязательственное право его участников, по сути, расщепляется между его наследниками (преемниками) и остальными участниками юридического лица (применительно к товариществу), юридическим лицом (применительно к обществу). «Классической» перемены лиц в обязательственном правоотношении между участниками и юридическим лицом, когда вступающий в обязательство субъект заменяет выбывающего, здесь нет.

Приведенный пример предполагает вопрос: не свидетельствует ли они о необоснованности общего правила – «переход права и (или) обязанности должен быть сопряжен с переменой лиц в обязательстве»? Думается, что нет. Регламентация отношений существенно иным (и даже противоположным) образом, чем это предусматривается общим правилом (общей нормой), является достаточно распространенным приемом законодательного регулирования. Однако это не означает, что необходимо отказаться от самого общего правила. Устанавливая такие допущения, на основании прямого указания в законе, законодатель всегда преследует конкретную цель. Так, в силу специфики правового регулирования обязательственных отношений, возникающих между участниками и юридическим лицом, Федеральными законами определяется, что, предусматривая «иные» правила перехода прав участника юридического лица к наследникам, с одной стороны, обеспечивают баланс интересов наследника (преемника) участника юридического лица и остальных участников, с другой стороны, дают возможность избежать уменьшения уставного (складочного) капитала общества (товарищества) в связи с выходом участника.

Следовательно, цель такого допущения, предусмотренного законом не поставить под сомнение смысл конструкции «перехода прав», которая предполагает переход качества участника правоотношения, переход «места» в правоотношении, потому что права неотделимы от субъекта, а предопределить возможные нюансы, при переходе прав, в частности при универсальном преемстве.

3.2. Переход прав при сингулярном (частичном) преемстве

Перемена лиц в обязательстве может быть результатом частичного преемства. В этом случае речь идет о переходе прав или обязанностей только по конкретному обязательству. Данная конструкция возникла подобно преемству универсальному, в отношении вещных прав, например для перенесения права собственности, на какой-либо конкретный предмет из имущественной массы известного субъекта. [46] Продолжала развиваться сообразно развитию товарного и денежного оборота до момента, когда возникла необходимость вместо перемещения товаров и денег производить операцию, которая сейчас именуется взаиморасчетом. Элементарно это можно представить следующим образом: если А должен некоторую сумму В, а В должен эту же (или меньшую) сумму С, то незачем А нести деньги к В, а последнему предавать эти же деньги С; достаточно, чтобы В указал А на необходимость уплаты долга не ему, а третьему лицу – С. Именно из такого рода взаиморасчетов и выросло (не сразу, а со временем), в частности то, что мы теперь называем уступкой права требования и переводом долга.

Вышеизложенным примером мы проиллюстрировали пример сингулярного (частичного) преемства по договору, с тем, чтобы иметь представление о частичном преемстве вообще. Однако случаи частичного преемства могут быть предусмотрены законом. Так, на основании закона и при наступлении указанных в нем обстоятельств, права кредитора по обязательству переходят к другому лицу при исполнении обязательства должника его поручителем или залогодателем, не являющимся должником по этому обязательству; при суброгации страховщику прав кредитора к должнику, ответственному за наступление страхового случая (ст. 387 ГК) и т.д. Рассмотрим указанные случаи более подробно.

Следует отметить, что приобретение поручителем, страховщиком прав требования в связи с исполнением обязанностей должника, выплатой страхового возмещения предусматривались и ранее действующим законодателем. В докторальном толковании была представлена точка зрения о возможности применения ст. 206 ГК РСФСР к случаю исполнения обязательства залогодателем, когда в качестве последнего выступает не должник, а третье лицо.[47] Однако ни ГК РСФСР 1964 года, ни Федеральный закон Российской Федерации «О страховании» не содержали положений, которые давали бы четкие основания отнести вышеуказанные случаи к переходу права, понимаемому как отчуждение права от одного лица в пользу другого, то есть, к правопреемству. Поэтому до введения в действие нового ГК РФ на основании норм ст. 206, 389 ГК РСФСР и ст. 22 Закона «О страховании» в подавляющем большинстве случаев делался вывод о том, что поручителю, страховщику принадлежит право регресса к должнику (соответственно – к лицу, ответственному за причиненный ущерб).


Страница: